Наследование по закону (часть 1)

Наследственное право

Контрольные вопросы по предмету

0


Подпишитесь на бесплатную рассылку видео-курсов:

Текст видеолекции

Тема: Наследование по закону.  Часть 1

План

1.               Общее положения

2.                 Очередь наследников по закону

2.1. Наследники первой очереди

 

1. Общее положения

Наследственное право России в своем развитии прошло через несколько этапов. Некоторые из них были похожи друг на друга пониманием роли и значения оснований наследования. "По древнейшему праву наследование известно только в одном своем виде — именно в виде наследования по закону. Личность наследника определяется самим строением семьи и рода, и как положение лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования...".

Еще в XIX в. профессор Владимирский-Буданов утверждал, что "... историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и роды. Смерть главы семьи или другого члена ее лишь переставляет порядок участвующих  в первый период (у нас период Русской Правды) первобытные основания наследственного права имеют следующие признаки: наследуют только члены семьи; воля завещателя подчинена этому порядку; наследодатель не может завещать имущества сто­ронним лицам; если нет членов семьи, то наследство переходит к представителю общественной власти во второй период, с постепенным освобождением личности появляется возможность оставлять наследство сторонним лицам, если у наследодателя нет "своих", т. е. нисходящих и боковых родственников, хотя права наследников по завещанию резко отличаются от прав наследников по закону.

Так же, как и во все предыдущие периоды развития наследственного права, сегодня идет процесс постоянного поиска таких правовых институтов, которые в наибольшей степени смогли бы удовлетворить запросы и интересы сложившегося общественного мнения и отвечали бы современной экономической и политической ситуации.

Так, по ГК РСФСР (1964 г.) к наследникам по закону относились: в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

•  во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

К числу наследников по закону также причислялись не трудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследовали наравне с наследниками той очереди, которая призывалась к наследованию. Что касается внуков и правнуков наследодателя, то они могли наследовать по закону, только если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. При этом они делили поровну между собой ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

 Усыновленные и их потомство не были наследниками после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры, в свою очередь, не имели права наследовать после смерти усыновленного и его потомства.

Таким образом, круг наследников по закону фактически был сведен до двух очередей. Поэтому если наследодатель своевременно не позаботился о завещании и у него не было родственников указанной степени родства на момент смерти, то его имущество переходило к государству как выморочное.

Исходя из принципа защиты интересов близких родственников умершего, в ней установлена очередность наследования по закону, которая основана на степени родства с наследодателем, т. е. зависит от числа рождений, отделяющих родственников от рождения самого наследодателя; при этом наследники одной очереди наследуют в равных долях. Расширительное толкование понятия "братья и сестры умершего" означает отнесение к наследникам одной (в данном случае — второй) очереди родственников разных степеней родства, что может приводить к возникновению ситуаций, при которых родные братья и сестры умершего наследовали бы его имущество в равных долях, например, с троюродны­ми братьями и сестрами.

Итак, оценив происходящие в обществе перемены, тенденции развития правоприменительной практики и доктринальную мысль, учтя призывы простых граждан, законодатель решил последовать почти дословно классическому примеру древнейшего римского права, "...согласно которому, если у покойного не осталось членов собственной семьи (так называемых "своих наследников"), то к наследованию призывались сначала родственники, индивидуальное родство которых с покойным можно было доказать, а при их отсутствии —. просто члены того же рода, хотя бы уже никаких признаков родства между ними и наследодателем найти было нельзя...", и установил восемь очередей наследников по закону.

Представляется, однако, что узаконенное положение вещей при определении круга наследников по закону является преждевременным и не в полной мере опирается на правовую культуру общества, а также не поддерживается экономическими и моральными стимулами. В большинстве семей современного общества России чрезвычайно тонка нить, связующая членов одной фамилии. Хрупкость материального благополучия граждан России не позволяет поддерживать устойчивость родственных отношений. Поездки в гости, переписка, связь по телефону и другие виды сообщений пре­вратились в дорогостоящее удовольствие для большинства россиян. Мало того, из-за стремительного ритма жизни просто не хватает времени для элементарного общения. В действительности, мало кто из нас сможет сейчас не то чтобы назвать, но даже и сказать, есть ли у него родственники(и кто они?) четвертой и пятой степени родства. Тем более очень сложно будет найти таковых посторонним людям.

Очевидным пробелом законодательства является отсутствие лиц, на которых возлагалась бы обязанность устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по закону, а также их розыск. Безусловно, что в наш век рыночной экономики любой труд должен быть оплачен. ГК РФ не смог решить и эту проблему... К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали наследниками по закону, скажем пятой очереди, только из-за отсутствия информации об открытии наследства.

Между тем решение этого вопроса можно было бы возложить на нотариат, который в последнее время благодаря непонятным (или наоборот, кому-то понятным?) лоббистским изменениям в законодательстве практически вытеснен из правового поля России. Нет ничего предосудительного в том, чтобы установить определенные процентные отчисления из стоимости наследственного имущества в пользу нотариуса, который обязан будет произвести розыск наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

 Представляется, что в сегодняшнем состоянии действующая норма о наследниках очередей, следующих за третьей, носит скорее декларативный, нежели действенный характер. Без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство трудно будет ожидать работы этой нормы в повседневной практике.

 

2. Очереди наследников по закону

Как известно, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием и в иных случаях по закону. Таким образом, приоритет в наследственном праве отдан наследникам по завещанию, а не по закону.

Прежде чем перейти к определению круга наследников по закону по ныне действующему законодательству, следует учесть, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей ГК РФ, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами действующего Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК РФ, либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей ГК РФ наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но явля­ются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (ст. 1142— 1148), могли принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ. При отсутствии наследников, указанных в ГК РФ, либо при отпадении этих наследников по различным причинам, должны применяться правила о наследовании выморочного имущества

Наследники всех очередей по закону образуют круг наследников, который делится на восемь очередей наследников. Именно принадлежность к определенной очереди определяет предпочтительный статус наследника по отношению к другим. Порядок призвания к наследованию также определяется номером очереди наследника. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наслед­ников предшествующих очередей. Их может не быть в случае их физического отсутствия, либо когда они не принимают наследство по собственной воле, либо просто отказываются от наследства, либо они лишены права наследовать, либо отстранены от наследования, либо не имеют права наследовать по каким-либо другим причинам. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

2.1 Наследники первой очереди

В первую очередь к наследованию по закону призываются дети, супруг и родители наследодателя. Не вызывает сомнений, что последовательность указания наследников в самой очереди не случайна.

Дети являются наследниками по нисходящей линии. "Можно ли, прежде всего, отказаться от наследования нисходящих? Очевидно, нет: это значило бы, прежде всего, отнять у родителей уверенность в том, что результаты их трудов пойдут тем, интересы которых составляли главную заботу их жизни, и вследствие этого вызвать то же ослабление народной энергии. Конечно, при сохранении завещательного права дети могут быть обеспечены завещанием родителей, но, во-первых, завещание не всегда может быть совершено, а, во-вторых, все это уничтожение законного наследования нисходящих практически превратилось бы тогда в установление всеобщей обязательности завещания. С другой стороны, лишение детей законного наследования выбрасывало бы их тотчас после смерти родителей на улицу часто в совершенно беспомощном состоянии. Вследствие этого вопрос о наследовании нисходящих также серьезно не ставится...".

Таким образом, право детей наследовать по закону сомнению не подлежит и вряд ли будет оспариваться когда-нибудь. Естественно, дети были, есть и будут самыми первыми наследниками умершего. Очень часто понятия наследник и сын (наследница и дочь) используются как слова — синонимы. Также близки по смыслу выражения потомки и наследники. Кто может быть потомками, как не дети? Все эти очевидные вещи и легли в основу указания в ГК РФ в числе первых наследников в первой очереди — детей наследодателя. Исчерпывающее определение понятия "детей", определение происхождения ребенка, установление материнства и отцовства дано в гл. 10 СК РФ. Отметим лишь, что в любом случае для установления факта родственных отношений с наследодателем как с родителем наследнику необходимо будет представить документальное тому доказательство — либо свидетельство о рождении, либо соответствующее решение суда, которым установлен юридически значимый факт родственных отношений с умершим, если на наследство претендует незаконнорожденный, рожденный не в браке.

Второе место в первой очереди отведено супругу наследодателя. Следует отметить, что далеко не всегда в России супруг занимал такое привилегированное место при разделе наследства и входил в круг наследников первой очереди.

По древнейшему русскому праву, супруги не наследуют друг другу (что и согласно с естественной преемственностью наследства в преемственном порядке поколений), но тот и другой супруг пользуются пожизненно или всем имуществом семьи, или (жена) частью этого имущества". Таким образом, очевидно, что супруги не наследовали друг после друга по положени­ям Русской Правды.

Впоследствии такое положение вещей постепенно выправлялось в сторону приобретения супругами статуса наследников, а не пользователей. Наконец, Петр Первый и его супруга указом о единонаследии 23 марта 1714 г., указом 1716 г. и указом 1725 г. (после смерти Петра Первого) разрешили большинство спорных вопросов на основе начал, выработанных западноевропейским правом. В результате этих реформ супруги прочно заняли место среди других наследников по закону первой очереди и уже почти никогда не "выпадали" из этого круга.

Статус супруга приобретается в соответствии с положениями Семейного Кодекса РФ. В российском праве признается тот брак, который заключен только в органах записи актов гражданского состояния. Именно со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния возникают права и обязанности граждан как супругов. Именно такой брак именуется гражданским, т. е. оформленным юридически по правилам гражданского (социального) общества, а не по церковным правилам. Следует также отличать понятие гражданского брака от фактических брачных отношений, в просторечии именуемых "сожительством",  ибо  брак образуется согласием намерений, а не сожительством. Документом, подтверждающим существование согласия намерений вступающих в брак и сам факт регистрации брака, является свидетельство о браке, выдаваемое отделом ЗАГС. Оно имеет доказательственное значение и подтверждает наличие у лица определенных субъективных прав, например, на получение алиментов, пенсии, жилищных и наследственных прав.

Заключение браков между гражданами РФ, проживающими за пределами территории РФ, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях регулируется ст. 157 СК РФ.

Законом допускается также возможность признания браков, заключаемых гражданами РФ за пределами РФ с соблюдением порядка регистрации брака, существующего в стране их пребывания, при условии соблюдения ими требований ст. 14 СК РФ. С учетом сказанного, а также принимая во внимание то обстоятельство, что СК РФ допущена возможность применения иностранного права при регулировании семейных отношений, осложненных иностранным элементом, информация о зарубежном законодательстве приобретает практический интерес.

В ряде развитых стран Запада, так же как и у нас, официально признается только брак, зарегистрированный в государственных органах. К их числу принадлежат, например, Франция, Германия, Бельгия и Голландия. В других странах наравне с гражданской формой брака правовые последствия порождает и брак, заключенный в церковной форме. Такой порядок существует в большинстве стран "общего права". Значительным своеобразием обладает порядок регистрации брака в странах с сильным влиянием католицизма. Например, в Италии заключение брака формально допускается как в гражданской, так и в церковной формах (в последнем случае при условии обязательного последующего уведомления государственных органов о состоявшейся церковной церемонии бракосочетания). Однако с учетом той роли, которую играет в этих странах католическая церковь, церковная форма брака по существу является обязательной для лиц католического вероисповедания, которые составляют абсолютное большинство населения.

Статус государственной регистрации придает браку законность, так как с юридической точки зрения ни церемония бракосочетания в церкви, ни брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не являются браком и не порождают никаких правовых последствий. Каждый гражда­нин России имеет право венчаться в церкви или оформить брак в другом религиозном храме как до, так и в любое вре­мя после регистрации брака. При этом только после официальной регистрации в органах ЗАГС юридически брак считается существующим.

Справедливо отмечено, что "...введение гражданской формы брака, заключаемого посредством его регистрации в государственных органах, и соответственно отмена церковной формы были произведены в России еще Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния",! Исключение делалось только для религиозных браков, заключенных до образования или восстановления государственных органов записи актов гражданского состояния".

Законодательством установлено, что акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов ЗАГС, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в этих орга­нах в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государ­ственной регистрации (см. п. 3 ст. 3 Федерального закона "Об; актах гражданского состояния").

Действительность таких религиозных браков наряду с зарегистрированными на территории России подтверждалась также положениями постановления ВЦИК от 19 ноября 1926 г. | "О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке", в частности, говорилось, что регистрация брака в органах записи актов гражданского состояния является бесспорным доказательством наличия брака. Документы, удостоверяющие факт совершения брака по религиозным обрядам, никакого юридического значения не имеют". Но далее в "примечании" указывалось: "...Браки, заключенные по религиозным обрядам до 20 декабря 1917 г., а в местностях, которые были заняты неприятелем, — до образования органов записи актов гражданского состояния, приравниваются к зарегистрированным бракам".

Таким образом, религиозные браки, приравниваемые к гражданским, до сих пор считаются действительными, если не выходят за крайние сроки возможного их заключения. Эти сроки зависят от реального начала действия (образования) органов ЗАГС на территории СССР и различаются не только по областям (губерниям), но даже и по уездам (районам) в этих губерниях (областях).

Кроме периода Гражданской войны, когда узаконены были церковные браки, в истории СССР был еще один период времени, когда органы ЗАГС фактически прекратили свое существование и деятельность на отдельных территориях го­сударства. Этот период связан с оккупацией немецкими вой­сками отдельных территорий СССР во время Великой Оте­чественной войны. Именно поэтому положение о признании правовой силы только за браком, государственная регистра­ция заключения которого осуществлена в органах ЗАГС, не применяется к бракам граждан Российской Федерации, со­вершенным по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих террито­риях органов ЗАГС (см. ст. 2, 10, 169 СК РФ). Это означает, что такие браки не нуждаются в последующей регистрации в органах ЗАГС.

Между тем в ГПК РФ (в действии с 1 февраля 2003 г. — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ) в перечень юридических фактов, которые могут быть установлены судом, не включен факт состояния в фактических брачных отношениях. Представляется, однако, что это не исключает возможности его установления в случае возникновения необходимости, если обстоятельства возникновения таких фактических отношений будут удовлетворять вышеперечисленным требованиям. Статьей 264 ГПК РФ к делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, отнесены факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Это, в частности, факты:

1) родственных отношений;

2) нахождения на иждивении;

3) регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти;

4) признания отцовства;

5) принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении;

6) владения и пользования недвижимым имуществом;

7) несчастного случая;

8) смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти;

9) принятия наследства и места открытия наследства.

При этом суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.

Нельзя не отметить, что при внимательном изучении текста ГПК РФ создается полное впечатление, что этот нормативный акт создавался и принимался в крайней спешке и обстоятельствах, близких к чрезвычайным... Так, например, трудно понять, чем руководствовался законодатель, относя к фактам, имеющим юридическое значение "место открытия наследства". Также сложно представить, как будет звучать резолютивная часть решения суда, установившего "факт места открытия наследства". Есть много других замечаний к тексту ГПК РФ, однако это тема отдельного большого разговора.

Что касается третьей категории наследников первой очереди — родителей, то их статус является оборотной стороной медали при определении статуса ребенка. Очевидно, что установление материнства или отцовства наследников (родителей) по отношению к умершему наследодателю (ребенку) будет происходить аналогичным образом, как если бы умер кто-либо из родителей, а наследовал бы ему ребенок.

Насколько оправданно включение в первую очередь родителей наследодателя? "...Этот вопрос несколько сложнее ввиду того, что родители обыкновенно меньше зависят от детей, чем дети от родителей. Однако и этот вопрос должен быть решен в положительном смысле: родители в свое время заботились о детях, обязаны были давать им содержание и сплошь и рядом имеют в них на старости единственную поддержку. Ввиду этого во всех западноевропейских законодательствах наследственное право восходящих признается бесспорным; мы видели даже, что они относятся к числу наследников необходимых. Тем более заслуживает осуждения наше действующее русское право, которое хотя и говорит в ч. 1 т. X о "наследовании в линии восходящей", но по существу такое наследование отрицает.

Согласно нашему закону, родители получают после детей только в двух случаях:

а) если в составе наследства после детей оказывается имущество, дошедшее к ним от самих родителей, то это имущество возвращается им "яко дар" (ст. 1142),

и б) родителям дается пожизненное пользование в благоприобретенном имуществе детей (ст. 1141).

Таким образом, наше законодательство принципиально предпочитает родителям боковых родственников, даже самых отдаленных, что, конечно, является совершенно ненормальным...". Как видно, действовавшее в начале прошлого века законодательство не отличалось лояльностью в отношении наследников-родителей, за что и подвергалось справедливой критике. Существующее наследственное право не повторяет ошибок прошлого и соответствует как международным стандартам в области наследования, так и потребностям современного общества.